Поиск по каталогу

Библиотека онлайн

V006269 Дипломная работа Договор поставки

3400 руб. 1890 руб.
В корзину

ВВЕДЕНИЕ

           Одним из наиболее распространенных видов обязательств, в гражданско-правовых отношениях, является поставка товаров, которая   осуществляется в соответствии с  договором поставки. Данный договор   по своей природе является уникальным   явлением Российского права.  

      Сложность и неоднозначность определения  договора поставки обусловлена большой емкостью объектов и отношений, которые регулируются  данным видом  договоров. Это создает  определенные трудности   для законодательного определения  вида договора поставки, и его  толкования в   правоприменительной практике. Многогранность договора поставки  способствовала     созданию огромного количества правовых актов, постановлений правительства утверждающих  Правила и различные ГОСТы по всем направлениям поставки   товаров гражданско-правового оборота.

Объектом исследования данной  работы являются актуальные вопросы  возникающие в ходе применения правовых норм, регулирующих вопросы поставки товаров в практике гражданско-правовых отношений.  

Задачи данной  работы:

1. Изучение  истории возникновения  и развития  договора поставки;

2. Анализ  существенных условий     договора поставки и его содержание  в действующем законодательстве   РФ;

3. Изучение порядка применения данного вида договора  в хозяйственной деятельности.

          4. Обобщение и анализ теоретических норм  гражданско-правовых отношений   договор поставки.

          5. Анализ  судебной практики и спорных вопросов  договор поставки в рамках хозяйственной деятельности.

Нормативно-правовой основой данной работы являются  нормы всех периодов становления  Российского гражданского законодательства.

Теоретической основой      являются монографии и учебники по гражданскому, договорному и обязательственному праву.

Методы исследования: раскрытие предмета исследования    работы, достижение ее цели и поставленных задач основывается на применении диалектического метода познания, относимого в юридической науке к категории общего.

В целом, нужно отметить, что тема дипломной работы актуальна, а вопросы  правового регулирования  договора поставки несомненно требуют дальнейшего изучения.



1 ИСТОРИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

1.1 Дореволюционная Россия

  поставочные отношения   упоминаются в законодательстве    России  в  XVII веке.  В Соборном уложении 1649 г. в 19 главе  закреплено за торгово-ремесленным населением освобождение от целого ряда повинностей, что    фундамент для будущего договора поставки.

Развитие отношений по договору поставки начинается    с эпохой Петра I.  Изначально договор  назывался договором подряда. «Подрядиться» означало  согласиться на поставку какой-либо продукции. Об этом свидетельствует именной указ Петра I от 27.12.1714г. «О подрядех».  Подряды того времени делились на 2 вида: провиантские и все иные. Тем самым подчеркивалось особое значение поставки провианта. Получателями подрядной продукции были казенные места: адмиралтейство, артиллерия, а это означало, что  подряд  рассматривался как поставка для государственных нужд.

Впервые вместе с термином «подряды» был употреблен термин «поставка» в указе  Сената от 25.01.1716г. «О подрядах и договорных письмах».  В дальнейшем  российское право стало проводить четкую границу между договором купли-продажи и договором поставки. Покупка и продажа становятся терминами розничного оборота. Примером тому служит Высочайшее утвержденное мнение Государственного совета от 08.01.1862г. «О порядке продажи и покупки вина у Сибирских инородцев», который регулировал потребительские сделки.   Высочайшее утвержденное положение Военного совета «О  порядке поставки овса и заготовления сена для конно-этапных команд» от 03.05.1862г., объявленное в приказе Военного министра, также оперирует термином «поставка» и   ориентировал  на сделки для государственных нужд.

В 1872 г. при кодификации гражданских законов в едином Своде законов Российской империи было осуществлено детальное описание всех известных к тому времени сделок на отчуждение товара. Российское законодательство того времени использовало термины «купля», «продажа», «запродажа», «поставка», «подряд». Каждый из них, в свою очередь, делился еще на подвиды. Такое обилие терминов послужило поводом для многочисленной критики российских договоров на продажу. Так, Г.Ф. Шершеневич писал, что «... совокупность юридических отношений, охватываемых на Западе одним понятием купли-продажи, у нас разлагается на три вида по едва уловимым признакам, а именно: на куплю-продажу в тесном значении этого смысла, запродажу и поставку. С этой системой трех договоров, служащих одним и тем же юридическим средством достижения экономической цели, русское законодательство стоит совершенно одиноко среди других правильных законодательств».

 Несмотря на   обилие терминов, смешения договоров не происходило. Каждый из них обслуживал исключительно свой тип правовых отношений. Так, купля-продажа использовалась при сделках между частными лицами и  была рассчитана на единовременное исполнение -  это  договор   «купля и продажа», т.е. подразумевалось, что за сделкой стоят два договора - отдельно «купля» и отдельно «продажа».  

Сложнее было с запродажей. Дореволюционные русские ученые предлагали следующее определение данного договора: «Договор запродажи движимого имущества, коим одна сторона обязывается продать другой к назначенному времени это имущество за установленную цену, есть, в сущности, такой договор, коим одна сторона обязывается передать движимое имущество покупщику к назначенному времени за условленную цену, т.е. договор о поставке товара к назначенному сроку».

  Впоследствии правовые отношения по поставке товаров регулировались договорами подряда и поставки. В Своде законов Российской империи гл. 4 т. X была посвящена «Казенным подрядам и поставкам в особенности».  Например, устанавливалось, что со стороны государственной казны договоры на поставку заключаются казенной палатой. Существенными условиями договора поставки признавались: предмет договора, место, срок, цена, пособия от казны, обеспечение.  Предметом договора казенного подряда могла быть поставка вещей, как-то: воинских и корабельных снарядов и припасов, провианта, фуража, мундирных принадлежностей, строительных и других материалов и инструментов.

  К  концу XIX в.   Российское законодательство пополнилось     детальным  изучением  о договоре поставки.  Аналогов в мире  такому изучению не было. Одним из разработчиков это учения являлся Л.Ф. Снегирев, который оставил  в «Руководстве к познанию законов» подробные разработки договорной теории. Он отмечал, что существо договора поставки состоит в том, «... что одна сторона обязывалась доставить другой известную вещь за известную цену в определенный срок; а другая - учинить за то денежный платеж».

Под влиянием западноевропейского права в России был разработан проект Гражданского уложения, кардинально пересмотревший нормы о договорах купли-продажи и поставке,    который      не был принят, и Россия вступила в период революций 1917 года со старым законодательством.


1.2 Древний Рим


             В I-III веках Римская империя развилась в величайшую область свободной торговли. Этому способствовали единство монет, меры и веса, свободное плавание всех повсюду.

             Существует мнение, что договор поставки это гипертрофированная часть договора купли-продажи, от него неотделимая. Это подтверждает и римское право, так как   именно договор купли-продажи впервые был разработан в Римской Империи как один из первых договоров вообще.

Договор купли-продажи являлся консенсуальным контрактом  и  основывался   на соглашении сторон. Помимо договора купли-продажи к консенсуальным так же относили  договоры найма, поручения и товарищества.

 Купля-продажа (emptio-venditio) – это договор, по которому покупатель, он же emptor, приобретает право требования к другой стороне, продавцу (venditor) о предоставлении вещи/товара за определенную цену в денежном эквиваленте. Как только соглашение достигнуто продавец получает право требования оплаты товара, а покупатель собственно самого товара. Как писал по этому поводу Гай: «Договор купли-продажи считается заключенным, когда договорились о цене, хотя бы и цена не была уплачена.»(Институции, 111/139). Суть договора купли-продажи состоит в стремлении сделать покупателя собственником вещи.  

Цена за товар выражалась только в денежной форме чтобы отличить договор купли-продажи от договора мены.  Стороны так же могли договориться о задатке (агга) и в этом случае заключение договора происходило с момента передачи задатка.

  У покупателя была обязанность оплатить товар и, в ряде случаев, добросовестно владеть им.  А  продавец был обязан передать товар,  обеспечить сохранность вещи до ее передачи, нес ответственность даже за легкую неосторожность, которая повлекла порчу товара,  гарантировать отсутствие недостатков в товаре, защитить покупателя от отчуждение товара третьим лицам.  

Римское право   заложено  в основу правовых систем романо-германской правовой семьи, где      основной источник права  является  закон (нормативный правовой акт). Романо-германской правовой семье присуще четкое отраслевое деление норм права. Практически все отрасли права  подразделяются на частное и публичное право.  


1.3 Германия

В романно-германской правовой семье    сегодня  существуют правовые системы Германии, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Португалии,

Турции,  России и т.д.                  

Огромный интерес представляет Торговый кодекс Германии, он же Коммерческий кодекс или Германское торговое уложение, которое    является основным источником торгового права, регулирующим отношения между коммерсантами. В  Германии  данный правовой документ   служит лишь дополнительным источником торгового права и его положения применяются только в том случае, когда отсутствуют специальные нормы торгового права. Именно ТК Германии вводит ряд необходимых в гражданско-правовой деятельности  понятий. Такие как:

Коммерсант – физическое или юридическое лицо, внесенное в торговый реестр и занимающееся одним из видов коммерческой деятельности, указанной в ТК, приобретением и продажей товаров, обработкой и переработкой изделий для других лиц, страхованием на возмездной основе, банковскими операциями, перевозками пассажиров и товаров.

Торговые сделки – все сделки коммерсанта, относящиеся к ведению его торгового промысла. Так же, сделки считаются торговыми в том случае, если они заключаются коммерсантом при ведении его обычного торгового промысла, направленного на иные сделки. Так же, осуществляемые коммерсантом юридические сделки в случае сомнения считаются относящимися к ведению его торгового промысла (ст.ст. 343,344 ТК Германии).

 ТК Германии   закреплены сложившиеся    обычаи  в торговой деятельности государства. В частности,  в  статье 346   «Торговые обычаи»  прописпано: «Среди коммерсантов, с точки зрения значения и последствий действий и упущений, принимаются во внимание действующие в торговом обороте обыкновения и обычаи А в статье 347   «Заботливость коммерсанта» сказано: «Лицо, обязанное при торговой сделке проявить заботливость порядочного коммерсанта, должно обеспечить ее по отношению к другим». Определено также ориентировании на сроки исполнения договора -  «восемь дней», расчет времени, меры, веса и валюты действует исходя из того места, где должен быть исполнен договор и в случае появления различного рода сомнений являются определяющими для договора.  Так,  определны особенности  отношений  коммерсанта в работе по сделкам.    Если коммерсанту, работа которого заключается в исполнении сделок, поступает предложение выполнить сделку от лица, с которым коммерсант ранее уже вел дела,  то ему надлежит ответить незамедлительно, промедление расценивается как принятие предложения.  Даже если коммерсант отклонил предложение он обязан добросовестно, но за счет заказчика сохранить в целости присланные или переданные ему иными путями товары.

В законодательстве  Германии договор поставки не выделен как самостоятельный , а поэтому  используются  наиболее близкие к нему виды договоров. Например, договор экспедиции, где одна из сторон экспедитор – это «тот, кто от собственного имени в порядке промысла принимает на себя доставку грузов за счет другого (отправителя), используя перевозчиков или фрахтовщиков морских судов» (ст. 407 ТУ Германии). В обязанности экспедитора входит отправка, выбор перевозчика, фрахтовщика и промежуточного экспедитора. Отнестись он должен к делу «с заботливостью порядочного коммерсанта» и соблюсти  интерес отправителя, а так же следовать его указаниям. Плату за перевозку экспедитор не может назначить выше той, которую от него самого запросили перевозчик или фрахтовщик. Когда же он передаст им товар – он может потребовать от заказчика выплаты своих комиссионных. Конечно экспедитор  может и сам выполнить доставку груза, а следовательно   помимо комиссионных получит «обычную плату» за перевозку и оплату возникшую  в связи с заключенным договором издержек. Если  коммерсант не занимается экспедиторским ремеслом, но берет на себя доставку от собственного имени, то он именуется «случайный экспедитор».

Сделки по перевозкам  по Торговому Уложению (ст. 425) осуществляются перевозчиком, который    в порядке промысла осуществляет перевозку грузов по суше либо по рекам или прочим внутренним водам. Для перевозки груза необходимы   следующие документы:

1. Транспортная накладная с указанием в ней:

               место и дату выдачи  и доставки груза;

               наименование и место нахождения перевозчика и  получателя груза;  

              обозначение груза по свойствам, количеству и отличительным признакам;

              наименование  сопроводительных документов, необходимых для выполнения таможенных, налоговых или полицейских формальностей;

             указание  стоимости перевозки  и порядок оплаты перевозки,   в случае предварительной оплаты  – отметку о предварительной оплате;  

            подпись отправителя;

            особые условия по перевозке груза ( время, в течение которого должна быть произведена перевозка,   возмещение убытков  вследствие опоздания в доставке и о начисленных на товар наложенных платежах).

          2. Сопроводительные документы, которые    требуются для выполнения таможенных, налоговых или полицейских предписаний до  момента доставки груза  получателем.  

  Сроки доставки, как и многое в праве Германии, определяются местными обычаями, если же обычаями, в некоторых случаях они не установлены, то перевозка осуществляется в сроки соразмерные обстоятельствам. При перевозке могут возникнуть различного рода обстоятельства,  мешающие выполнению сделки. Если они возникают не по вине отправителя, то он может отказаться от договора, предварительно компенсировав перевозчику затраты на разгрузку, за проделанный путь и так далее. Размер компенсации определяется местными обычаями или соразмерно создавшимся обстоятельствам.

Перевозчик отвечает за убытки, которые возникли вследствие утраты или повреждения товара во временной промежуток между отправкой и приемкой, а так же при просрочке выполнения обязательства. Но перевозчик   освобождается  от этой ответственности, если невозможно было предотвратить эти обстоятельства посредством «заботливости порядочного перевозчика». При наличии груза в виде драгоценностей, предметов искусства, денег или ценных бумаг перевозчик отвечает за их утрату или повреждение в случае,  если эти свойства или стоимость груза были прямо указаны ему при передаче для перевозки. Помимо таких обстоятельств перевозчик так же отвечает и за вину своих сотрудников и других лиц, которые  участвуют в  перевозке, в том же объеме, как и за собственную вину. Это касается и тех случаев, когда перевозчик передает груз для выполнения принятой им перевозки другому перевозчику.

В процессе осуществления перевозки отправитель может распорядиться задержать груз, вернуть его или доставить иному получателю возместив при этом все возникшие издержки. Получатель, до прибытия груза по  месту доставки может принимать все необходимые для сохранности груза меры и давать перевозчику необходимые указания. Требовать же выдачу груза до его прибытия по  месту доставки получатель может лишь в случае, когда  у перевозчика  есть полномочия  на это от отправителя. По получении груза получатель приобретает все вытекающие из договора перевозки права по отношению к перевозчику. Это происходит независимо от того действует получатель в своих или интересах другого лица. После отгрузки, принятия товара и накладной получатель обязан произвести расчет с перевозчиком по транспортной накладной. Может произойти ситуация, когда получатель груза отказывается принять товар, либо и  груз вовсе пропадает. В этих случаях,  соответствие с ТУ Германии перевозчик обязан известить об этом отправителя, который, в свою очередь и  разрешает данный вопрос. Если    же отправитель медлит с ответом или его указание невозможно выполнить – перевозчик может сдать товар на хранение в публичное складское помещение, либо сдать его на хранение другим образом.  Скоропорчащийся  товар     в соответствие со ст. 437   ГТУ перевозчик может реализовать, чтобы избежать   убытков, которые  могут быть возложены на него. Обо всех этих действиях он должен будет сообщить отправителю и получателю.

Важную роль в договоре перевозки   играет погрузочная накладная, которую  перевозчику  передает  непосредственно отправитель груза. Это  определяющий   документ  в    отношениях  между перевозчиком и получателем груза, так как если в погрузочную накладную не будут включены положения договора перевозки или не будет ссылки на них, то они не будут действовать в отношении получателя.  Более того перевозчик не может выдать груз без наличия такой накладное в которой будет удостоверяться выдача груза.

         В ГТУ отдельным разделом выделена перевозка грузов и пассажиров государственными железными дорогами. В нем регламентирована только лишь ответственность железных дорог. Железная дорога несет ответственность за вред, возникший вследствие просрочки в доставке, утраты или повреждения груза от приема до выдачи, если вред не наступил вследствие форс-мажорных обстоятельств или вред вызван виной отправителя или недостатками как  тары  так и самого груза. Так же, железная дорога отвечает за своих служащих и иных лиц, которых она привлекает при осуществлении взятых   ею на себя обязательств по перевозки. Все это в той или иной мере способствовало совершенствованию Российского законодательства и после распада российской империи.


1.4 Советский период


Термин «поставка»  в Советский период существованию России был введен в начале 20-х годов (период  новой экономической политики – НЭПа), когда вновь стали внедряться подряды и поставки. На тот момент поставка рассматривалась как разновидность договора купли-продажи. Это был первый этап становления  договора поставки в советском законодательстве, которому  было свойственно планово-экономическое распределение продукции.   Поставка продукции по плановому акту оценивалась не как договорные отношения в рамках гражданского права, а как опосредованные административно-хозяйственным планом, а позже просто хозяйственным правом. Договор поставки играл второстепенную роль, являясь главным образом формой конкретизации плана. Все это  было  следствием существования теории «двухсекторного права», предложенной в конце 20-х годов П.И. Стучкой. Автор искусственно разделял гражданское и административно-хозяйственное право. Административно-хозяйственное право   было призвано регулировать большинство отношений, складывающихся в социалистическом секторе хозяйства, а неплановые   отношения должны были регулироваться гражданским правом.  Соответственно договору поставки не было места в системе гражданского права.  

Второй этап развития советского законодательства о договоре поставки связан   с  Великой Отечественной войной, когда он практически не использовался, и только в конце 40-х годов его значение было восстановлено.

Третий этап  развития законодательства о  договоре поставки связан   с началом  50-х годов XX века, когда   среди ученых- юристов  преобладало мнение, что договор поставки является  самостоятельной разновидностью договора. Его необходимость уже не оспаривалась. Дискуссии вызывали лишь его условия, виды, форма и т.д.   На тот момент значение договора поставки заметно усиливалось. Так, например, в Постановлении Совета Министров СССР от 21.04.1949г. «О хозяйственных договорах» указывалось на важное значение хозяйственных сделок «в условиях всенародной борьбы за досрочное выполнение послевоенного плана восстановление народного хозяйства». А  в арбитражной практике отмечалось особое функциональное значение договора: во-первых, как средства оповещения об ошибках в планировании; во-вторых, как средства изменения плана.

             В начале 60-х годов XX века   договор  поставки, как  хозяйственный договор,  постепенно стал основой планирования деятельности предприятий. Он являлся основным документом, определяющим права и обязанности сторон по поставкам всех видов товара. При отсутствии заключенного между сторонами  письменного договора арбитражная практика того времени отказывала в начислении процентов и возмещении убытков при нарушении обязательств. Значение договора поставки в хозяйственной практике настолько возросло, что дало повод теоретикам назвать поставку средством управления планом.  

Изменение законодательства, которое регулировало  отношения по договору поставки, влекло следом и трансформацию идей по этому виду договора. Основу составили Положения о поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 09.04.1969г. Положения регламентировали широкий круг вопросов организации поставок. Утвержденные 08.12.1961г. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик определили, что договоры поставки заключаются и исполняются в соответствии с Положениями о поставках и Особыми условиями поставки отдельных видов продукции (п.1, ст. 50 Основ). До издания Положений о поставках 1969г. действовало 66 Особых условий поставки различных видов продукции. Например, Особые условия поставки продукции машиностроения (утверждены Постановлением Госснаба СССР от 13.08.1970г. №12/12).

Особенно важным для регулирования фактических отношений поставки стало Постановление Госснаба от 10.06.1969г. №2 «Об утверждении унифицированных форм документов по доведению и специфицированию фондов и по разнарядке продукции», которым были утверждены формы основных документов по поставке продукции производственно-технического назначения. Эти унифицированные формы быстро вошли в практику поставочных отношений, и ни одна поставочная операция не могла реализовываться без соответствующих документов.

В то же время значительные изменения происходили в теории договора поставки. Усиление позиции теории хозяйственного права повлекло за собой рассмотрение договора поставки как разновидности хозяйственных договоров, не относящихся к гражданско-правовому договору купли-продажи. В отличие от предыдущих теорий хозяйственного права новая концепция рассматривала хозяйственное право как комплексную отрасль и, соответственно, не противопоставляла его другим отраслям права, и прежде всего гражданскому праву.  Хозяйственное право определялось как соединение различных норм и институтов других отраслей права. Существенными чертами хозяйственного договора поставки признавались:

1) особый субъектный состав - социалистические организации;

2) исключительно хозяйственные цели;

3) плановый характер.

На протяжении нескольких десятков лет не прекращалась дискуссия по теории хозяйственного права. Один из его сторонников А.Г. Быков указывал на исторические корни договора поставки, обусловливающие его сугубо хозяйственный характер, а именно: возникновение договора как формы организации товарно-денежных отношений в советской России. В Постановлении Совета Министров СССР «О совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» от 04.10.1965г. указывалось, что хозяйственный договор должен стать основополагающим документом, определяющим права и обязанности сторон при поставках всех видов продукции. Этот период развития теоретических основ договора поставки характеризуется появлением новых его подвидов. Сам же договор поставки на этом этапе претерпевает существенные изменения. Упрощается форма договора - молчаливое принятие сторонами к исполнению планового акта более не является надлежащей формой договора поставки. Зато особое внимание уделяется более детальному изложению предмета договора поставки.    С течением времени количество диспозитивных норм, регулирующих поставочные отношения, увеличивается. Это свидетельствует о начале следующего этапа развития законодательства о договоре поставки. Этапа, который характеризуется постепенным переходом договора поставки от самостоятельного к второстепенному  и зависимому, чем и отличается современное российское законодательство. Договор поставки уже не рассматривается как государственная поставка, и на первый план выступает договор поставки как отношения частных лиц - предпринимателей.


1.5 Современный период


В настоящее время  в Российском законодательстве  основным правовым источником для договора поставки служат нормы главы 30 ГК РФ. Договор поставки как вид договора купли-продажи подчиняется общим положениям о купле-продаже, включенным в параграф 1 гл. 30 ГК РФ. Вместе с тем, договор поставки регулируется нормами параграфа 3 той же главы. Поэтому при применении норм ГК РФ необходимо, прежде всего, учитывать установленное Кодексом соотношение  вышеупомянутых норм. В этой связи можно выделить три вида норм, включенных в параграф 3 главы 30 ГК РФ:

-    нормы,  которые регулируют отношения по договору поставки иначе, чем нормы «Общих положений о купле-продаже» параграфа 1 гл. 30 ГК РФ;

- нормы, которые дополняют  или частично изменяют правила, установленные «Общими положениями о купле-продаже» параграфа 1 гл. 30 ГК РФ;

- нормы о договоре поставки,  которые отсутствуют не только в общих положениях о купле-продаже, но и в параграфах о других видах купли-продажи.

К первому из упомянутых видов норм относятся нормы, которые принято называть специальными. В соответствии с доктриной гражданского права они имеют приоритет по отношению к общим нормам. Таких норм немного - это ст. 511 ГК РФ «Восполнение недопоставки товаров», ст. 512 ГК РФ «Ассортимент товаров при восполнении недопоставки», ст. 517 ГК РФ «Тара и упаковка», ст. 518 ГК РФ «Последствия поставки товаров ненадлежащего качества», ст. 519 ГК РФ «Последствия поставки некомплектных товаров», ст. 521 ГК РФ «Неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров». Перечисленные нормы применимы только к договору поставки.

Иначе используются нормы, дополняющие общие правила о купле-продаже. В таких нормах иногда употребляются другие термины, что не препятствует их применению наряду с общими нормами. Так, ст. 510 ГК РФ называется «Доставка товаров» и определяет порядок исполнения договора поставки. Согласно этой норме, товар может доставляться поставщиком путем передачи для доставки транспортом, либо покупатель может по условиям договора получить товар в месте нахождения поставщика. К последнему способу исполнения применен в параграфе 3 главы 30 ГК РФ термин «выборка». В «Общие положения» параграфа 1 главы 30 ГК РФ включена статья с названием «Момент исполнения обязанности продавца передать товар» (ст.458 ГК РФ), в которой предусмотрены три, а не два способа передачи, а так же определен момент исполнения. Вряд ли можно говорить о соотношении упомянутых норм, как общих и специальных. Правила, включенные как в ст. 458 ГК РФ, так и в ст. 510 ГК РФ применяются к договору поставки в совокупности, несмотря на определенные различия в терминологии и содержании норм. Ст. 510 ГК РФ может рассматриваться как норма, дополняющая и детализирующая ст. 458 ГКРФ.

В ст. 483 ГК РФ  закреплено  общее правило обязанность покупателя известить продавца о несоответствии исполнения договора его условиям, в срок, установленный договором (или иной разумный срок) и устанавливаются  последствия нарушения такой обязанности. Эта новая для законодательства о купле-продаже норма детализирована и дополнена применительно к договору поставки в ст. 513 ГК РФ «Принятие товара покупателем». Нормы ст. 513 ГК РФ содержат правило, согласно которому покупатель обязан уведомить поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно в письменной форме. Последствия нарушения этой обязанности в статье не оговорены, поэтому не уведомление со стороны покупателя, влечет последствия, установленные ст. 483 ГК РФ.

В ст. 520 ГК РФ предусмотрено, что при невыполнении поставщиком обязанности в обусловленный срок передать товар, заменить недоброкачественный товар доброкачественным, доукомплектовать товар, покупатель имеет право приобрести не поставленные товары у других лиц, отнеся расходы на поставщика. В ст. 522 ГК РФ установлен порядок погашения однородных обязательств по нескольким договорам поставки, а ст. 524 ГК РФ определяет порядок взыскания убытков при расторжении договора по вине одной из сторон. Эти нормы, сформулированные применительно к договору поставки, имеют значение и для собственно договора купли-продажи. Поэтому, автор считает, что при отсутствии общих норм в параграфе 1 главы 30 ГК РФ возможно применить указанные нормы к сходным отношениям по другим видам договора купли-продажи по аналогии закона.

Не забудьте оформить заявку на наиболее популярные виды работ: